Фрг наследование

§ 1 Наследственное право Германии

§ 1 Наследственное право Германии

Германское гражданское уложение в значительной степени базируется на римском праве. Гражданский кодекс 1896?г. стал первой в истории Германии единой для всей страны кодификацией гражданского права. Кодекс построен по так называемой «пандектной» системе. В соответствии с ней общие для всех институтов нормы содержатся в общей части (первой книге). Кроме того, кодекс содержит еще четыре книги: вторая посвящена обязательственным отношениям, третья – вещному праву, четвертая – семейному и пятая – наследственному праву.

Основаниями наследования является либо завещание (волеизъявление наследодателя, определяющее юридическую судьбу его имущества после смерти), либо по закону. Наследование по закону происходит, если:

– завещание признано недействительным (полностью или в части);

– наследодатель не оставил завещание;

– завещание не охватывает всего наследственного имущества;

– существуют лица, имеющие право на обязательную долю.

Открытие наследства происходит по трем критериям:

1) основание (физическая смерть, признание лица умершим или безвестно отсутствующим);

2) время (момент смерти, дата вынесения судебного решения о признании лица умершим (безвестно отсутствующим);

3) место (место жительства наследодателя, место нахождения основной части его имущества).

Под наследственным имуществом понимается вся совокупность имущественных прав и обязанностей, которыми обладал наследодатель на момент смерти.

Наследование по закону. Наследники по закону делились на кровных родственников, пережившего супруга. Германский закон при наследовании по закону закреплял систему «парантелл» (линий), представлявших собой группу родственников, происходящих от общего предка.

Первую парантеллу составляли нисходящие наследники (дети, внуки, правнуки и т. д. наследодателя); вторую парантеллу – родители и их нисходящие (т. е. родители наследодателя, их дети, внуки, правнуки); третью парантеллу дед и бабка наследодателя и их нисходящие и т. д.

При этом число парантелл не ограничено. Таким образом, наследниками являлись родственники любой степени, могущие доказать свое родство с наследодателем, сколь бы отдаленным оно ни было. Усыновленный (его потомство) и усыновитель (его родственники) полностью приравниваются к родственникам по происхождению (§ 1755 ГГУ). При отсутствии наследников имущество переходит к государству, так же как к наследнику по закону, т. е. государство приобретает права и обязанности (§ 1936 ГГУ).

Как законные наследники первой парантеллы, призываются нисходящие родственники наследодателя. Потомок, находящийся в живых при открытии наследства, исключает дальнейших потомков, через него состоящих в родстве с наследодателем. Дети наследуют поровну (§ 1924 ГГУ).

Переживший супруг наследодателя призывается к наследованию по закону: рядом с родственниками первой очереди – к одной четверти наследства, а рядом с родственниками второй очереди или рядом с дедом и бабкой – к половине наследства. Если нет родственников первой очереди или второй (ни деда, ни бабки), все наследство переходит к пережившему супругу (§ 1931 ГГУ).

Наследодатель может назначить наследника односторонним распоряжением на случай смерти (завещание, последняя воля). Наследодатель может по завещанию устранить от наследования по закону родственника или супруга, не назначая наследника.

Наследник может принять наследство или же отречься от него, как только наследство открылось. Нельзя принимать наследство или отрекаться от него, ограничиваясь какой?либо частью его.

Принятие части или отречение от части наследства недействительно. Кроме того, право наследника отречься от наследства переходит по наследству.

Наследование по завещанию. Завещание представляет собой выполненное в установленной законом форме волеизъявление наследодателя, определяющее юридическую судьбу его имущества после смерти. Завещание является, как правило, односторонней сделкой. Однако отметим, что в Германии разрешается составление завещания несколькими лицами, причем только супругами.

Может быть заключен договор о наследовании между наследодателем и иным лицом (лицами) на получение имущества (доли) наследодателя за предоставление ему этим лицом (наследником) услуг, материальных средств. Юридическая сила возникает с момента заключения договора, который не может быть расторгнут в одностороннем порядке.

Завещание, как и любая сделка, должно соответствовать установленным в законе требованиям. Действительность завещания может быть оспорена по иску лица, интересы которого нарушены, но не ранее открытия наследства. Наследодатель вправе выбирать одну из установленных в законе форм:

– собственноручное – целиком написанное и подписанное наследодателем (личная печать);

– публичное (нотариальное) – письменное или устное (записывается нотариусом, судьей) заявление в присутствии нотариуса (или судьи) и свидетелей. Несоблюдение установленной в законе формы делает завещание недействительным.

Как правило, недействительны завещания, составленные душевнобольными, слабоумными, а также психически здоровыми людьми в состоянии аффекта. Допускается составление завещания несовершеннолетними – с 16 лет (§ 2229 ГГУ). Совершеннолетие как и по российскому праву в ФРГ наступает с 18 лет.

Содержание завещания. Содержание завещания должно быть определенным, не должно противоречить закону: воля наследодателя ограничивается в интересах семьи и включает в себя:

– назначение наследников: универсальные правопреемники, сингулярные правопреемники (отказополучатели);

– распределение имущества (долей) между наследниками;

– назначение исполнителя завещания;

– лично–правовые распоряжения (признание отцовства, назначение опекуна несовершеннолетнему и др.);

– возложение поручения (обязанности) на наследника (в основном имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц – отказополучателей).

Назначение наследника. Если наследодатель оставил наделенному лицу все свое имущество или долю своего имущества, то такое распоряжение рассматривается как назначение наследника, хотя наделенный не был назван наследником.

Если наделенному оставлены только отдельные предметы, то при сомнении он не признается за наследника, хотя он был назван таковым.

Если наследодатель назначал только одного наследника и притом ограничил его какой?то долей наследства, то к наследованию в остальной части призываются наследники по закону.

Завещательное распоряжение. Завещательное распоряжение может быть оспорено, поскольку наследодатель заблуждался относительно содержания своего волеизъявления или совсем не имел намерения сделать изъявление такого содержания, и притом следует предположить, что, зная положение дел, он воздержался бы от этого изъявления.

Данное правило применяется также, поскольку наследодатель составил распоряжение под влиянием ошибочного предположения или ожидания, что наступит или не наступит какое?либо обстоятельство, или поскольку его принудили к тому противозаконно угрозами (§ 2278 ГГУ). Завещательное распоряжение может быть оспорено, если наследодатель обошел наличное во время открытия наследства лицо, имеющее право на неотъемлемую долю, о наличии которого наследодатель не знал при составлении распоряжения или которое родилось или приобрело право на неотъемлемую долю после составления такового. Спор не допускается, поскольку следует предположить, что наследодатель, даже зная о положении дел, совершил такое же распоряжение.

Неотъемлемая доля. Здесь действует следующий основной принцип: свобода завещательного распоряжения ограничивается в интересах законной семьи и иждивенцев наследодателя. Завещание признается недействительным в части, нарушающей право на обязательную (неотъемлемую) долю.

Если нисходящий родственник наследодателя устранен от наследования по завещательному распоряжению, то он может потребовать от наследника неотъемлемую долю наследства. Эта доля равняется половине стоимости его доли при наследовании по закону. Схожие правила содержатся и в отечественном гражданском законодательстве.

Более того, если лицу, имеющему право на неотъемлемую долю (нисходящие, родители, супруг), оставлена наследственная доля, которая меньше половины его доли при наследовании по закону, то это лицо может потребовать от сонаследников в качестве неотъемлемой доли стоимости части, на какую его доля меньше половины доли при наследовании по закону (§ 2303, 2305 ГГУ).

Отзыв завещания. Поскольку завещание – односторонняя сделка, в любой момент может быть сделан полный или частичный его отзыв путем:

– составления нового завещания;

– уничтожения старого завещания;

– заявления об отмене завещания;

– изъятия официально депонированного документа;

– юридических действий, противоречащих завещанию (продажа, дарение завещанного имущества и др.) (§ 2253—2258 ГГУ).

В случае признания недействительным более позднего завещания ранее составленное завещание вступает в законную силу. При отмене наследодателем более позднего завещания предшествующее завещание не восстанавливается.

Завещание может отменяться и в силу закона (как правило) в случае расторжения брака, вступления в брак, рождения ребенка, но при условии, что эти факты имели место после составления завещания.

Переход наследственного имущества. Основные правила (относятся к наследованию как по закону, так и по завещанию) заключаются в следующем:

– наследник принимает имущество на началах универсального правопреемства: все права и обязанности наследодателя;

– переход права осуществляется в момент смерти наследодателя;

– не требуется совершения специальных действий, направленных на принятие наследства.

– принять наследство безоговорочно (все активы и пассивы) (§ 1967 ГГУ): не требуется совершение специального акта, может быть фактическим: вступление во владение, управление имуществом, уплата долгов наследодателя и др.;

– принять наследство с условием составления описи (§ 1975 ГГУ): требуется проведение формальной процедуры (открытие конкурса, официальной ликвидации и др.) для ограничения ответственности наследника по долгам наследодателя размерами активов имущества;

– отказаться от наследства (§ 1942 ГТУ): наследник может сделать специальное заявления нотариусу по месту открытия наследства или перед судом либо не принимать наследство ни фактически, ни формально. Выбор может быть сделан в течение срока давности (6 недель) со дня, когда наследник узнал об открытии наследства (§ 1944 ГГУ).

Совместное завещание супругов. Понятие «завещание» является общим как для наследственного права Германии, так и России. Это облеченное в предписанную законом форму волеизъявление наследодателя, направленное на определение юридической судьбы его имущества. Такое волеизъявление по российскому праву носит исключительно односторонний характер, в то время как ГГУ предусматривает возможность составления такого вида завещания, в котором выражена воля двух или нескольких лиц.

Речь идет о таком виде завещательного распоряжения, аналога которого не существует в праве России, как совместное (или общее) завещание супругов ( Gemeinschaftliches Testament, das gemeinschaftliche Ehegattentestament ).

О совместном завещании супругов говорят как о документе, содержащем волю обоих супругов о праве взаимного наследования. Такое завещание согласно действующему законодательству Германии может быть составлено только супругами (§ 2265 ГТУ). Так, к примеру, супруги, совместно владеющие определенным имуществом, назначают третье лицо наследником. Содержание совместного завещания может составлять все то, что может охватывать последняя воля супругов (с оговоркой о действительности). Здесь в качестве взаимных обязательств рассматриваются только назначение наследника, имущество и обязанности, соответствующие требованиям положения о договорных обязательствах в договоре о наследстве. Таким образом, совместное завещание содержит два завещания в одном документе.

Совместное завещание может быть написано как собственноручно, от руки, так и в форме публичного завещания, т. е. нотариально удостоверенного. Совместное завещание может быть написано только одним из супругов, с указанием даты и места составления, но в любом случае должно быть подписано каждым из них лично. Такое завещание можно хранить дома либо отдать его на хранение в суд. Отзыв завещания, отданного на хранение в суд, возможен только обоими супругами. Плата за хранение завещания вычисляется исходя из стоимости общего наследства и равняется четверти от полного налога на завещанное имущество.

Особенностью совместного завещания в форме публичного акта является то, что завещание совершается в соответствии с установленной законом процедурой при участии нотариуса. Присутствие обоих супругов в данном случае является непременным требованием. Оба они должны быть обладать завещательной правосубъектностью, т. е. быть дееспособными в полном объеме. В Германии способность составлять завещание, как уже отмечалось выше, возникает у лиц, достигших 16–летнего возраста. Характер завещания требует того, чтобы каждый из супругов был ознакомлен с обязательствами другого. Возможно оформление совместного завещания в чрезвычайных ситуациях (так называемая чрезвычайная форма завещания) тогда, когда к тому наличествуют соответствующие предпосылки со стороны одного из наследодателей (§ 2266 ГГУ), например в случае предстоящей смертельной опасности завещателя.

Для оформления совместного завещания, составляемого одним завещателем, предусмотрены определенные требования к его составлению (§ 2267, 2247 ГГУ). Для действительности достаточно, чтобы завещание было составлено и подписано одним супругом, а второй поставил бы свою подпись рядом. Последний при этом должен указать, когда и где он поставил свою подпись. В § 2267 ГГУ существенным является не то, что он предусматривает возможность составления совместного завещания одним лицом, но то, что в нем приводится своего рода упрощение аспекта составления завещания (это выражается в дозволении: «достаточно того, что…»). За супругами остается, таким образом, право непосредственного составления совместного завещания. В дальнейшем каждый должен собственноручно написать и подписать свое волеизъявление.

После смерти одного из супругов его обязательства приобретают возможность быть оглашенными, в то время как обязательства другого супруга, в его же собственных интересах, а также в целях соблюдения принципа неразглашения не только не могут быть объявлены, но даже доведены до сведения тех, кто состоит в числе наследников. Составление совместного завещания предполагает также необходимое условие добровольности заключения его обоими супругами. Если муж и жена выбирают публичную форму завещания, то его «совместный» характер следует уже из самого факта составления на основе единогласных решений. Однако совместное завещание может иметь и односторонний характер. В этом случае возникает вопрос, при каких условиях оба эти завещательные волеизъявления могут составлять один документ о совместном завещании. И в особенности неясным представляется вопрос, могут ли вообще эти разнящиеся между собой волеизъявления содержаться в одном документе. На этот вопрос закон не дает ответа, и все же нельзя не отметить значимость нормативных положений, изложенных в § 2268, 2270—2271 ГГУ, регламентирующих порядок составления и действия совместного завещания супругов.

Если обратиться к истории формирования судебной практики по данному вопросу, то Имперский Верховный суд (действовавший с 1879 по 1945?г.) требовал, чтобы оба подобных завещательных акта содержались в одном документе. В этом случае суд не придавал значения желанию супругов. В то же время согласно позиции Имперского Верховного суда возможность составления совместного завещания полностью исключается тогда, когда лица, его составляющие, не согласуя друг с другом основные положения, фиксируют его на разных документах. В этой ситуации уже не играет роли то, что они в действительности имели намерение составить совместное завещание. С другой стороны, зачастую происходит и так, что супруги оформляют совместное завещание, выбрав именно эту форму (т. е. воспользовавшись широкой нормативной реализацией принципа свободы завещания), хотя на самом деле каждый из них имели в виду завещание частного характера. Впоследствии данная позиция не нашла своего дальнейшего отражения в судебных делах вследствие изменения § 2267 ГГУ, на котором основывался спорный вывод суда.

Тем не менее ряд авторов отмечают тенденции к тому, что в своем большинстве завещания обоих супругов оформляются как один общий документ, несмотря на то что для подобного оформления нет каких?либо императивных требований. Так, профессор Г. Брокс считает, что прошивка двух документов, позволяющая им стать одним, в сущности – лишь формальное соответствие воле обоих наследодателей, поскольку в совместном завещании самым главным является уже то, что завещатели стремятся зафиксировать именно совместный, общий характер завещания. Согласно сборнику решений Верховного суда ФРГ по гражданским делам Верховный суд ФРГ исходит при вынесении решений из искомой воли завещателя. В данном случае важно изначально установить некоторую возможность толкования завещания, одновременно необходимо учитывать также обстоятельства, которые не охватывались завещанием, но при этом их нужно принимать во внимание. Федеральный суд ФРГ по гражданским делам полагает, что решающим для оформления воли завещателей является то, что в завещании обоих супругов должна явственно прослеживаться единогласность их волеизъявления. В последнем случае при отсутствии каких?либо особых оснований возможность толкования завещания существенно ограничивается.

Читайте так же:  Тир в школе приказ

Kanzlei für Erbrecht Torben Swane, Berlin

Наследственное право в России

и российское международное наследственное право

Наследственный статут: В немецко-российских случаях открытия наследства зачастую является чрезвычайно затруднительным решить, какое право подлежит применению. Немецкое и российское международное наследственное право (internationales Erbrecht) по-разному отвечают на данный вопрос. Таким образом, в одном и том же случае открытия наследства суды ФРГ могут решить о применимом праве иначе, чем суды РФ. Кроме того, необходимо различать между порядком наследования движимого имущества (движимых вещей) и недвижимости (земельных участков и вещных прав на земельные участки).

С учетом сложности вопроса ниже предлагается краткий обзор порядка выбора применимого права в немецко-российских случаях открытия наследства :

В Германии суд применяет российское наследствнное право.

В России суд применяет также российское наследственное право.

Решение какого суда является обязательным?

Ответить на этот вопрос не так просто, потому как истец вправе выбрать суд. С учетом сложностей, связанных с исполнением решений суда иностранного государства, выбор будет осуществляться, как правило, всегда в пользу суда того государства, в котором находится имущество.

Порядок наследования движимого имущества: Какое наследственное право подлежит применению при наследовании средств на банковском счете?

Российский суд отвечает на данный вопрос, исходя из того, в каком государстве наследодатель имел последнее продолжительное место жительства (Aufenthaltsort), предл. 1 абз. 1 ст. 1224 и ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Если умерший гражданин проживал в последнее время в Германии и имел банковский счет в Москве, то в России будет применяться наследственное право ФРГ.

Немецкий суд: если российский гражданин умер в Германии, сначала будет применять российское право, потому как право ФРГ в этом случае ведет привязку не к последнему месту жительства, а к гражданству наследодателя (ст. 25 абз. 1 Вводного закона к Гражданскому кодексу Германии – EGBGB). Однако поскольку российское право предусматривает в данном случае применение права последнего продолжительного места жительства умершего и отсылает к германскому праву, суд ФРГ будет в итоге применять российское право.

Наследование недвжимиого имущества: Согласно какому праву будут наследоваться квартиры в Москве или Казани и квартира в Берлине?

Выбор права российским судом осуществляется в соответствии с абз. 3 ст. 28 Консульского договора между Германией и Советским Союзом 1958 г., являющегося обязательным для России, в зависимости от того, где находится недвижимое имущество. Таким образом, наследование квартиры в Москве или Казани происходит в соответствии с российским правом, даже в том случае, если умерший собственник был гражданином Германии.

Данный так называемый «универсальный статут» признается и германским судом (ст. 3a абз. 2 EGBGB), т.е. к наследованию всего недвижимого имущества всегда единообразно применяется право государства, в котором, находится квартира. Таким образом, если гражданин Германии оставил после смерти квартиру в Москве или Казани, в Германии подлжеит применению российское наследственное право. Если гражданин России наследует квартиру в Берлине, применению подлежит германское право.

Материальное наследственное право России :

Если кто-либо составил завещание и назвал в нем своих ближних родственников наследниками, то оно, как выражение принципа свободы завещания, признается и российским правом (о праве на обязательную долю в наследстве будет сказано ниже).

Российское право признает также завещания, составленные с соблюдением норм права государства, в котором наследодатель имел последнее место жительства (например, Германии).

Однако на практике могут возникнуть и проблемы при признании «последней воли», составленной в Германии. Завещания, которые необходимо исполнить в России, по причине, к примеру, находящегося там недвижимого имущества, должны быть составлены с соблюдением требований российского права к форме. В отличие от Германии, в России завещание должно быть составлено завещателем лично и письменно (за исключением чрезвычайных ситуаций, например в открытом море,), а также удостоверено нотариусом или закрыто особым образом (ст. 1126 ГК РФ). Составление общих завещаний супругами по российскому праву не допускается (абз. 4 ст. 1118 ГК РФ).

В случае, если умерший не оставил завещания, наследование имущества в России, так же как и в Германии, осуществляется по закону. Различают восемь очередей наследников, среди которых самыми важными являютеся первые три:

  1. Дети, приемные дети, супруги, родители,
  2. Полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки и бабушки,
  3. Полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя.

Если имеются наследники предшествующей очереди, то наследники последующей очереди не участвуют в наследовании. Исключение составляют родственные или иным образом приближенные иждивенцы умершего, которые, будучи наследникми восьмой очереди, могут наследовать с наследникми первой очереди (ст. 1148 ГК РФ).

Наследники той или иной очереди, а также в определенных случаях вместе с наследниками восьмой очереди, наследуют в равных долях. К примеру, если в рамках первой очереди наследниками являются муж, дочь и мать умершей, то они наследуют каждый по 1/3, если нет наследников восьмой очереди.

Супруг в России находится в выгодном положении за счет норм российского семейного права (Familienrecht). В случае, если брачный договор (Ehevertrag) не содержит иных договоренностей, все имущество, нажитое супругами во время брака, является общей собственностью (gemeinschaftliches Eigentum). После смерти одного из супругов все имущество делится нотариусом на две равные части. В наследственную массу входит только одна часть имущества, являющегося ранее общей собственностью.

Корпоративное право. Наследование предприятия (Unternehmensnachfolge)

В случае наследования долей в капитале общества с ограниченной ответственностью (сравнимого с обществом германского права GmbH), то вопрос о том, станет ли наследник участником общества, или ему надлежит выплатить стоимость его доли, действительную на момент открытия наследства, будет рещаться, исходя из положений устава общества.

В случае наследования долей открытого или закрытого общества (OAO или ЗАО, offene bzw. geschlossene Aktiengesellschaft) наследники становятся акционерами в соответствии с положениями закона (абз. 3 ст. 1176 ГК РФ).

Право на обязательную долю в наследстве (Pflichtteil)

По российскому праву претендовать на обязательную долю в наследстве в размере половины доли законного наследника вправе лица, которые находились на иждивении наследодателя или в отношении него имели право требовать его получения (ст. 1148, ст. 1149 ГК РФ). К числу таких лиц, относятся, помимо несовершеннолетних детей, супруги, являющиеся по причине болезни нетрудоспособными. Также и наследники восьмой очереди, не являющиеся родственниками наследодателя, но находившиеся не менее года до смерти наследодателя на его иждивении, вправе претендовать на получение обязательной доли в наследстве (например, соседка, которая проживала с наследодателем и находилась на его иждивении).

Свидетельство о праве наследования (Erbschein)

Так как свидетельства о праве наследования, выданные в Германии, в отношении находящегося в России недвижимого имущества не признаются в России, в качестве доказательства наступившей в Германии смерти гражданина необходимо получить свидетельство о смерти с апостилем (удостоверение документов, признаваемое на международном уровне). После этого документ необходимо перевеси на русский язык и нотариально заверить.

Особенности процедуры наследования

В отличие от Германии в России вопросы процедуры наследования входят в компетенцию нотариуса (Notar). В случае наследования недвижимости, компетентным является нотариус места, в котором находится недвижимость.

При разделе наследства необходимо иметь ввиду, что российским правом предусмотрены определенные преимущественные права. Например, у супругов имеется преимущественное право на получение предметов обычной домашней обстановки и обихода, у наследников, проживавших в доме, преимущественное право на наследование дома. Также наследники, зарегистрированные на день открытия наследства в качестве индивидуальных предпринимателей, имеют, за выплатой компенсации, преимущественное право на получение входящего в наследство предприятия (ст. 1178 ГК РФ).

Если Вы желаете составить завещание в нотариально заверенной форме или договор наследования в Германии, в данных вопросах Вам поможет госпожа адвокат и нотариус Корнелия Гэбеляйн, с которой я сотрудничаю и имею общее бюро. Госпожа нотариус Гэбеляйн также может нотариально заверить правоотношения по поводу земельных участков и заявления на выдачу свидетельства о наследовании. Если Вам требуется переводчик, мы позаботимся о его поиске.

ShPORY ГТПЗС / 20. Наследование по закону

. Наследование по закону.

Наследование по закону в странах континентальной Европы. Наследование

осуществляется по закону в случаях, когда: отсутствует завещание, завещание признано

недействительным, завещано не все имущество, все или часть наследников по завещанию

отказались от наследства или когда речь идет о реализации «права на резерв» или права на

В странах континентальной Европы применяются две системы наследования по закону: романская система и система парантелл. В соответствии с романской системой, используемой во Франции, Италии, Бельгии и некоторых других странах, все наследники по закону делятся на четыре категории или разряда, поочередно призываемые к наследованию: нисходящие(дети, в том числе усыновленные, внуки, правнуки — по праву представления); родители, братья, сестры; дед и бабка, прадед и прабабка; остальные родственники до шестой степени родства (дяди, тетки, двоюродные братья, сестры и т.п.). Наследники более близкого разряда устраняют наследников всех последующих разрядов.

Внутри призываемого к наследованию разряда более близкие родственники устраняют более дальних (с учетом, разумеется, применения института права представления). Переживший супруг не включается ни в один из разрядов или классов. Однако он имеет право пожизненного пользования определенной частью наследственного имущества (узуфракт в размере одной второй или одной четвертой части наследства — в зависимости от наличия или отсутствия у наследодателя детей)

По системе парантелл, применяемой в ФРГ, Австрии. Швейцарии, наследство

переходит к группам кровных родственников, также поочередно вступающих в права

наследования. Вследствие этого каждая парантелла (или «порядок», «группа») призывается к наследованию при отсутствии предшествующей парантеллы. Вместе с тем, в отличие от

романской системы, внутри каждой парантеллы степень родства с наследодателем не играет решающей роли.

Система парантелл не совпадает полностью в странах, где она применяется. Например, в Швейцарии наследники по закону объединены лишь в три парантеллы, а в ФРГ число парантелл не ограничивается. В соответствии с действующим законодательством ФРГ первую парантеллу образуют нисходящие наследодателя; вторую — родители и их нисходящие (при этом, если родители живы, к ним переходит все наследство); третью — дед, бабка и их нисходящие; четвертую — прадед, прабабка и их нисходящие и т. д. Переживший супруг не входит ни в одну из парантелл, но он приобретает право собственности на определенную часть наследства и призывается к наследованию, наряду с родственниками трех первых парантелл. При отсутствии наследников двух первых парантелл, а также деда и бабки к пережившему супругу переходит все наследство.

При наследовании по романской системе и системе парантелл действует принцип

универсального правопреемства: к наследникам переходят как права, так и обязанности

наследодателя. При этом имеются некоторые различия в разных странах в отношении

способов приобретения наследственного имущества. В одних странах используется система принятия (Франция), а в других — система отречения от наследства (ФРГ). По первой системе наследник должен выразить свое желание принять наследство, по второй – наследство приобретается в силу закона, но с правом отказа от него, т. е. отречения.

Наследование по закону в странах общего права. Важной особенностью наследования по закону в странах англо-американской системы права, наряду с участием в наследственных делах личного представителя, является привилегированное положение пережившего супруга: при наличии «небольших наследств» (прежде всего, в малообеспеченных семьях), а также при отсутствии у наследодателя нисходящих, родителей, братьев и сестер переживший супруг нередко является единственным наследником. В остальных случаях он — один из наследников. Так при наличии нисходящих переживший супруг имеет право на получение определенной твердой суммы: так называемое право «на первые фунты стерлингов» (в Англии) или «на первые доллары» (в ряде штатов США). Указанные суммы могут быть заменены вещным эквивалентом. Остальная часть наследства распределяется между пережившим супругом и другими наследниками. Например, по законодательству штата Нью-Йорк переживший супруг вправе получить 2 тыс. долл. или их вещный эквивалент. Кроме того, он имеет право на треть остального имущества — при наличии у наследодателя двух и более детей или их нисходящих. Если у наследодателя имеется лишь один ребенок или его нисходящие, пережившему супругу полагается половина имущества (за вычетом «первых долларов»). При отсутствии нисходящих и наличии у наследодателя родителей переживший супруг вправе получить 25 тыс. долл. и половину остального имущества. В целом своеобразная очередность наследования по закону в странах общего права, прежде всего, в Англии и США, выглядит следующим образом: кроме пережившего супруга, наследниками по закону являются нисходящие наследодателя. При наличии пережившего супруга они совместно с ним наследуют имущество, превышающее сумму первых дол паров или фунтов стерлингов. При отсутствии пережившего супруга имущество переходит к детям в равных долах. При этом правом собственности на наследственное имущество наделяются только совершеннолетние наследники. В отношении имущества несовершеннолетних применяется институт доверительной собственности. При отсутствии супруга и нисходящих наследниками становятся родители наследодателя (Англия). В большинстве штатов США родители наследуют не только при отсутствии нисходящих и пережившего супруга, но и в случае, если переживший супруг не получает всего наследства. Боковые родственники и другие (помимо родителей) восходящие призываются к наследованию лишь при отсутствии нисходящих, пережившего супруга и родителей и в таком порядке полнородные братья и сестры, неполнородные братья и сестры, деды, бабки, полнородные дяди и тетки и т. д.

Наследственное право в зарубежных странах

Основные институты наследственного права стран континентальной правовой системы

Законодательство о наследовании в странах континентальной правовой системы включает в себя нормы, регулирующие общественные отношения по переходу прав и обязанностей умершего к другим лицам.

В странах континентального права наследственное право переняло многие институты римского наследственного права, адаптировав некоторые институты к собственным национальным особенностям.

Наследственное право зарубежных стран исходит из общих принципов возможности наследования по закону и по завещанию, причем по общему правилу наследование по закону рассматривается как «наследование без завещания», т.е. приоритет имеет наследование по завещанию. Законодательство о наследовании исходит из незыблемости свободы воли наследодателя, который вправе самостоятельно распорядиться своим имуществом, оставив его любым лицам, как из числа родственников, так и лиц, не имеющих с ним родственной связи.

Читайте так же:  Выкуп долгов осаго отзывы

Государства континентальной Европы, наряду с принципом свободы воли завещателя, исходят из необходимости обеспечения интересов семьи, закрепляя нормами наследственного законодательства механизмы обеспечения имущественных прав родственников наследодателя.

Континентальная правовая система рассматривает наследование как универсальное правопреемство, т.е. как замену личности наследодателя на личность его наследника, вследствие чего к наследнику переходят все права и обязанности наследодателя как единое целое.

Отметим, что такое понимание наследования не единственно возможное: в странах англо-американской правовой системы имущество наследодателя сначала переходит по праву доверительной собственности к так называемому «личному представителю» умершего, который передает наследникам лишь часть наследства, оставшуюся после расчетов с кредиторами [1] .

Наследственные правоотношения в странах континентальной Европы регулируются, как правило, нормами соответствующих разделов гражданских кодексов, наряду с семейными и имущественными отношениями.

Основными законами о наследовании европейских континентальных государств являются:

в Болгарии — Закон о наследовании от 29 января 1949 г. (действует с изм. 1950,1985,1992 гг.);

в Венгрии — раздел Гражданского кодекса Венгерской Республики 1959 г. (в ред. 1977 г.);

в ФРГ — Германское гражданское уложение 1896 г. (далее — ГГУ), книга V «Наследственное право»;

в Испании — Гражданский кодекс Испании 1889 г., титул III книги III; а также Закон о наследовании 11/1981 от 13 мая 1981 г.;

в Италии — Гражданский кодекс Италии 1942 г. (книга вторая);

в Польше — Гражданский кодекс Республики Польша 1964 г.;

в Румынии — Гражданский кодекс Румынии 1865 г.;

во Франции — Гражданский кодекс 1804 г., два титула книги III Французского гражданского кодекса (далее — ФГК) «О различных способах, которыми приобретается собственность»: титул I «О наследовании» и титул II «О прижизненном дарении и завещании». Наследование по закону рассматривается в ФГК отдельно от наследования по завещанию, которое регулируется в тесной связи с прижизненными дарениями. Это объясняется наличием в законе общих норм, регулирующих порядок безвозмездного приобретения имущества;

в Чехии — Гражданский кодекс 1963 г. (в ред. 1992 г.);

в Швейцарии — книга III Швейцарского гражданского кодекса (далее — ШГК) «О наследствах». Регламентирование ряда вопросов (в частности, связанных с составлением завещания) Кодекс относит к компетенции кантонов;

в Югославии — в соответствии с законодательством республик в ее составе: Закон о наследовании Республики Сербии 1974 г. (с доп. 1979 г.), Закон о наследовании Республики Черногории 1975 г. (с доп. 1978 г.), Закон о наследовании 1965 г. (с доп. 1978 г.) Хорватии.

При регулировании наследственных отношений применяются также положения нормативных актов, действующих наряду с Гражданским кодексом. В Венгрии, например, это Закон 1974 г. о браке, семье и опеке (с изм. и доп.), Закон 1991 г. о нотариусах; приказ министра юстиции 1984 г. «О нотариусах и некоторых видах нотариального производства». В Польше таким сопутствующим нормативным актом является Закон о нотариате 1951 г. (с послед, изм.) [2] .

В целом же наследственное право многих зарубежных стран континентальной правовой семьи за последние десятилетия подверглось существенному реформированию, причем характер этого реформирования во многих государствах имеет одинаковую направленность.

В частности, вследствие изменившихся социально-экономических условий, повлекших за собой реформы ряда институтов гражданского права, были расширены наследственные права пережившего супруга, а также усыновленных и внебрачных детей. Прежде, в интересах государства, стремящегося к активному непосредственному участию в наследственных правоотношениях, был ограничен круг наследников по закону, что давало больше возможностей государству в приобретении выморочных имуществ.

Позднее в отношении статуса пережившего супруга можно отметить общую тенденцию к расширению его прав. Однако существенные различия в наследственном законодательстве европейских государств по вопросу объема прав пережившего супруга сохранены.

Например, в Болгарии, законодательство которой включает в круг наследников по закону всех родственников по прямой линии и до шестой степени родства по боковой линии, переживший супруг наследует вместе с той очередью наследников, которая призывается к наследованию.

В соответствии со ст. 931 Гражданского кодекса Польши супруг призывается к наследованию в первую очередь вместе с детьми. При наличии детей супруг наследует не менее 1/4 наследственной массы. При отсутствии нисходящих родственников наследодателя наследуют супруг, родители, братья и сестры наследодателя. Переживший супруг наследует все имущество в случае, если нет нисходящих родственников, родителей, братьев и сестер и их нисходящих. И только если нет нисходящих родственников наследодателя и супруга, к наследованию призываются родители, братья, сестры и их нисходящие родственники.

Однако не всегда переживший супруг по объему своих прав приравнивается к остальным наследникам.

Так, французское законодательство, ранее относившее пережившего супруга к наследникам по закону последней очереди, в результате чего он призывался к наследованию лишь при отсутствии кровных родственников (включая боковых до 12-й степени), было изменено вследствие принятия законов от 26 марта 1957 г. и от 3 января 1972 г., предоставивших ему более широкие возможности для получения наследства. Тем не менее во Франции переживший супруг в большинстве случаев получает не право собственности, а лишь узуфрукт на часть наследственного имущества, размер которой варьируется в зависимости от разряда наследников.

Существенные изменения коснулись статуса субъектов наследственного правопреемства. Так, права усыновленных и внебрачных детей были полностью уравнены с наследственными правами законнорожденных детей (закон от 11 июля 1966 г. во Франции; закон от 2 июля 1977 г. в ФРГ; закон от 30 июня 1972 г. в Швейцарии).

Принятие в рамках Европейского совета Конвенции об усыновлении детей (24 апреля 1967 г.) и Конвенции о правовом положении внебрачных детей (15 сентября 1975 г.) повлекли необходимость пересмотра ряда положений наследственного законодательства, касающихся прав внебрачных и усыновленных детей.

В результате дети, рожденные вне брака, ранее почти полностью лишенные признания своих наследственных прав, были в целом уравнены в правах с детьми, рожденными в законном браке. Законодательством предусмотрена лишь необходимость признания внебрачного ребенка со стороны родителя, при отсутствии признания происхождение ребенка может быть установлено в судебном порядке. Теперь при соблюдении этого условия как незаконнорожденные дети после родителей, так и родители после таких детей являются полноправными наследниками (закон от 3 января 1972 г. во Франции; закон от 19 августа 1969 г. в ФРГ; закон от 15 сентября 1975 г. в Швейцарии).

Среди других законов, внесших изменения в регулирование отдельных вопросов наследственных отношений, можно отметить: французский закон от 31 декабря 1976 г., предусмотревший иной режим общности наследственного имущества; закон ФРГ от 28 августа 1969 г., касающийся ряда вопросов оформления завещательных распоряжений, и закон ФРГ от 14 июня 1976 г. о реформе брачно-семейного права, изменивший, в частности, некоторые положения, связанные с правом наследников на обязательную долю.

Законодательство европейских государств знает два основания наследования: по завещанию и по закону.

Наследование по завещанию имеет приоритет перед наследованием по закону, поскольку более полно отвечает принципу свободного распоряжения имуществом его собственником. Принцип свободы завещательных распоряжений является основополагающим в правовом регулировании оснований наследования. Ограничения данного принципа связаны только с закреплением законодательством института обязательной доли в интересах нуждающихся в повышенной защите лиц, связанных с наследодателем отношениями близкого родства.

Наследование по закону применяется только при отсутствии завещания или признании его недействительным. Кроме того, наследование по закону имеет место, если завещание сделано в отношении только части наследственного имущества.

Как и в России, в государствах континентальной правовой системы завещание рассматривается как односторонняя сделка, порождающая правовые последствия после смерти наследодателя. Наследодатель вправе в любое время до своей смерти составить новое завещание, отменить или изменить предыдущее. Содержание завещания составляют распоряжения наследодателя относительно судьбы принадлежащего ему имущества.

Законодательство должно отвечать определенным требованиям, связанным с его формой.

В отличие от России, где завещание — строго личная сделка, совершенная от имени одного лица, наследственное законодательство некоторых европейских государств допускает возможность составления так называемых совместных завещаний, в которых выражена воля двух или нескольких лиц.

Например, в ФРГ совместное завещание вправе составить супруги.

Французский закон запрещает как совместные, так и взаимные завещания (ст. 968 ФГК).

Швейцарское законодательство не содержит никаких положений по этому вопросу, однако судебная практика признает такие завещания недействительными. Отрицательное отношение законодательства этих стран к такого рода завещаниям объясняется стремлением в большей степени обеспечить соблюдение принципа отзывности завещаний [3] .

Самостоятельным институтом, отличным от завещания, является в законодательстве европейских государств институт так называемых договоров о наследовании.

В соответствии с договором о наследовании наследодатель обязуется передать после своей смерти имущество одному или нескольким лицам, по сути — назначает их наследниками. Договор о наследовании вступает в силу с момента его заключения и не может быть расторгнут в одностороннем порядке, чем существенно отличается от завещания, которое влечет правовые последствия только с момента смерти наследодателя.

Возможность заключения договоров о наследстве предусмотрена законодательством ФРГ и Швейцарии, во Франции же они допускаются лишь как исключение в некоторых случаях, в частности между супругами.

В Венгрии разрешено заключение договоров о наследовании и дарении на случай смерти (§ 655—659), а также договоров в отношении ожидаемого наследства.

По договору о наследовании наследодатель обязуется назначить договаривающуюся с ним сторону своим наследником за предоставление содержания или внесение пожизненных периодических платежей. Договор составляется в письменной форме; наследодатель может включить в него любое завещательное распоряжение. Дарение на случай смерти может быть сделано только в отношении той части наследственного имущества, которая при наличии завещания была бы признана предметом завещательного отказа.

Если договор дарения совершается при условии, что одаряемый переживет дарителя, то для действительности такого договора необходимо соблюдение формальных требований, установленных для договора наследования. Договор в отношении ожидаемого наследства может быть заключен и при жизни наследодателя. Право заключения такого договора предоставлено исключительно потомкам наследодателя. Договор в отношении ожидаемого наследства совершается в письменной форме [4] .

Наследственное законодательство европейских государств придает большое значение форме завещания, что диктуется необходимостью достоверно установить «последнюю волю» завещателя. Несоблюдение предписанных законом формальных требований влечет за собой недействительность завещания.

Возможны следующие основные формы завещания.

Прежде всего, наиболее распространенное в силу простоты составления и возможности соблюдения тайны завещания — собственноручное завещание, т.е. целиком написанное самим завещателем, подписанное и датированное им, что призвано уменьшить вероятность подлога (вследствие чего машинописные тексты не допускаются). В то же время такая форма не лишена недостатков, к числу которых следует отнести опасность случайной ликвидации или утери завещания, а также влияния третьих лиц, что может повлечь за собой искажение воли завещателя.

Так, в соответствии со ст. 949 ГК Польши завещание может быть написано собственноручно завещателем, им же датировано и подписано. При соблюдении этих условий завещание приобретает юридическую силу и не требуется какого-либо заверения или утверждения.

Законодательство признает действительным также собственноручное завещание, содержащееся в письме наследодателя, адресованном наследнику, если это письмо подписано надлежащим образом и обстоятельства не вызывают сомнений относительно серьезности намерений наследодателя распорядиться своим имуществом на случай смерти.

Польское наследственное законодательство допускает возможность специальных завещаний, например в случае, если предполагается скорая кончина наследодателя или вследствие особых обстоятельств соблюдение обычной формы завещания невозможно или сопряжено с чрезвычайными трудностями. При этих условиях завещатель может выразить свою последнюю волю в присутствии не менее трех свидетелей. В течение одного года с момента такого заявления наследодателя завещание может быть зафиксировано в письменной форме одним из свидетелей или третьим лицом и подписано наследодателем, двумя или всеми свидетелями, присутствовавшими во время волеизъявления завещателя. И случае если до смерти завещателя это сделать не удалось, то в течение шести месяцев со дня открытия наследства завещание может быть оформлено согласными показаниями свидетелей перед судом.

Возможно совершение завещания в форме публичного акта. Оно оформляется в соответствии с установленной законом процедурой при участии официального должностного лица (как правило, нотариуса). Во Франции завещание составляется при участии двух нотариусов (или одного в присутствии двух свидетелей), в Швейцарии — при участии одного должностного лица и двух свидетелей. Основное достоинство данной формы — гарантия подлинности завещания и соответствия его содержания действительной воле завещателя. Сохранность завещания обеспечивается предусмотренной законодательством возможностью его официального депонирования у нотариуса или иного компетентного должностного лица.

Допускается законом и тайное завещание. Оно составляется самим завещателем и в запечатанном виде передается на хранение нотариусу, как правило, в присутствии свидетелей. Такая форма, позволяющая обеспечить тайну завещания и его сохранность, прямо предусмотрена законодательством Франции (ст. 969, 1007 ФГК) и Германии (§ 2232 ГГУ). Швейцарский гражданский кодекс, не исключающий возможность составления подобных завещаний, относит регламентацию связанных с этим вопросов к компетенции кантонов (ч. 2 ст. 505).

Наряду с рассмотренными формами завещаний законодательство устанавливает упрощенный порядок совершения завещаний в особых, исключительных обстоятельствах, когда обращение к обычным формам невозможно или крайне затруднено, а также применительно к отдельным категориям лиц (военнослужащим, морякам) [5] .

Например, немецкое законодательство позволяет лицу, находящемуся в местности, с которой прервано сообщение по причине эпидемии или вследствие других исключительных обстоятельств, либо в плавании на немецком судне, совершить завещание в форме устного заявления в присутствии трех свидетелей (§ 2250, 2251).

Завещание теряет силу в случае, если лицо, в пользу которого сделано распоряжение, умирает раньше завещателя или если объект завещательного распоряжения утрачен при жизни наследодателя. Завещание утрачивает силу и в случае отказа единственного наследника или легатария принять завещанное имущество.

Завещание признается юридически недействительным вследствие несоблюдения предписанной формы, неопределенности содержания, пороков воли завещателя, отсутствия способности к составлению завещания.

Завещательная дееспособность, т.е. способность к составлению завещания, связывается законодательством европейских государств с достижением лицом определенного возраста, а также с тем, осознает ли оно значение и последствия своих действий.

По общему правилу составить завещание может дееспособное лицо. Так, в Болгарии, Швейцарии и Франции способность к составлению завещания возникает в полном объеме с достижением совершеннолетия — 18 лет. Во Франции несовершеннолетним, достигшим 16 лет (неэмансипированным), разрешается составлять завещание в отношении половины принадлежащего им имущества, а при отсутствии родственников до 6-й степени родства — наравне с совершеннолетними (ст. 904 ФГК).

В Венгрии составить завещание вправе лица с ограниченной дееспособностью — достигшие 14-летнего возраста и не являющиеся недееспособными по состоянию здоровья, а также совершеннолетние, в отношении которых в судебном порядке установлено попечительство. Эти лица вправе самостоятельно совершать завещание, но только в публичной форме.

В Германии могут составлять завещание несовершеннолетние, достигшие 16 лет (§ 2229 ГГУ).

Признают недействительными завещания, совершенные душевнобольными, слабоумными, а также сделанные под влиянием насилия, угрозы, обмана, заблуждения и т.п.

Читайте так же:  Куда пожаловаться на начальника

Содержание завещания, по сути, сводится к следующим видам завещательных распоряжений: назначение наследников и распределение между ними наличного имущества, завещательный отказ (легат) и возложение.

Как правило, содержание завещания составляют в первую очередь распоряжения имущественного характера.

В состав наследственного имущества, подлежащего переходу по завещанию, включается определенное имущество, принадлежавшее завещателю. Наследники и отказополучатели, приобретающие имущество по завещанию, также должны быть четко определены.

Приобретать имущество по завещанию могут наследники, рассматриваемые в качестве универсальных правопреемников, к которым переходят как права, так и обязанности наследодателя, и отказополучатели (легатарии), т.е. сингулярные правопреемники, которые приобретают лишь определенные имущественные права.

Законодательством ряда стран четко разделяются наследники и отказополучатели. Французский закон и наследников, и отказополучателей называет легатариями, однако при этом различаются универсальные легатарии (légataire universel), легатарии по универсальному титулу (légataire a titre universel) и сингулярные легатарии (légataire ё titre particulier) (ст. 1002 ФГК). Нормы наследственного права Германии и Швейцарии различают наследников и отказополучателей.

Французское законодательство понимает универсальный легат как завещательное распоряжение, посредством которого вся совокупность прав и обязанностей завещателя переходит к одному или нескольким лицам. В силу легата по универсальному титулу осуществляется переход лишь определенной части наследственного имущества (например, 1/2, 1/4 и т.п.). Как универсальные легатарии, так и легатарии по универсальному титулу отвечают по долгам наследодателя.

В отличие от этого, сингулярные легаты имеют своим предметом лишь отдельные имущественные права, т.е. являются легатами в узком смысле слова.

Болгарский Закон о наследовании делит завещательные распоряжения на общие и специальные. Общие распоряжения касаются всего или части имущества наследодателя, специальные — отдельных, конкретных предметов. Завещательное распоряжение может быть сделано под условием или с возложением на наследника обременения — завещательного отказа в пользу другого лица. Заинтересованное лицо вправе требовать исполнения завещательного отказа. Завещательное распоряжение по поводу конкретной вещи не имеет силы, если завещатель к моменту смерти не был ее собственником. Применительно к вещам, определяемым родовыми признаками, действует иное правило: завещательное распоряжение на определенное количество вещей, характеризуемых родовыми признаками, действительно, хотя в составе имущества наследодателя на момент открытия наследства таких вещей не было. Наследодатель вправе подназначить наследника на случай, если указанный в завещании наследник умрет до открытия наследства, откажется от его принятия или будет признан недостойным [6] .

Наследодатель вправе указать в качестве наследника любое лицо, не считаясь с интересами ближайших родственников. Принцип свободы завещательных распоряжений определенным образом ограничивается лишь в пользу семьи наследодателя.

Ограничения свободы воли завещателя в странах Европы законодательно регулируются различно.

В Болгарии обязательная доля закреплена за детьми наследодателя, его родителями и супругом. Размер обязательной доли детей (включая и усыновленных) при одном ребенке составляет 1/2 имущества наследодателя, а при двух и большем числе — 2/3 указанного имущества. Родители (или один из них), оставшиеся в живых к моменту открытия наследства, получат по правилам об обязательной доле 1/3 наследственного имущества. Если супруг наследует совместно с родителями, он получает 1/3 наследственной массы. Если после смерти наследодателя остались его нисходящие родственники и супруг, обязательная доля супруга равна доле ребенка.

Во Франции предусмотрена так называемая «свободная доля», в пределах которой наследодатель вправе свободно распоряжаться своим имуществом посредством завещания и прижизненных дарений. Остальная часть имущества («резерв») переходит ближайшим родственникам наследодателя, к числу которых относятся лишь его прямые родственники — нисходящие и восходящие. «Свободная доля» равна 1/2 имущества, если наследодатель оставил одного ребенка, 1/3 — при наличии двух и 1/4 — при наличии трех и более детей (ст. 913 ФГК).

Во Франции боковые родственники и переживший супруг не имеют права на «резерв» и, следовательно, могут быть полностью лишены наследства. При отсутствии у наследодателя детей право на «резерв» предоставляется восходящим в размере 1/4 для каждой линии (отцовской и материнской) (ст. 914 ФГК). Существуют особые правила определения «свободной доли» применительно к дарению и завещанию в пользу супруга.

В Швейцарии, где в целом действует аналогичный порядок, в число наследников, имеющих право на «резерв», могут быть включены братья, сестры и переживший супруг наследодателя. Вопрос о включении братьев и сестер (и их нисходящих) в число наследников «резерва» отнесен к компетенции кантонов.

В Польше к числу необходимых наследников относятся нетрудоспособные нисходящие (в том числе малолетние), нетрудоспособные супруг и родители наследодателя. По правилам обязательной доли им причитается, независимо от содержания завещания, по 2/3 той доли, которая была бы ими получена при наследовании по закону.

В Германии право на обязательную долю имеют нисходящие, родители и супруг наследодателя в случае, если их интересы не обеспечены в завещании должным образом. Право на обязательную долю реализуется путем предъявления требования к наследникам по завещанию о выплате ими денежного эквивалента этой доли. Размер обязательной доли составляет 1/2 того, что причиталось бы им при наследовании по закону (§ 2303 ГГУ).

Наследование по закону представляет собой наследование без завещания.

К числу наследников по закону относятся в первую очередь ближайшие родственники наследодателя, которым он предположительно оставил бы имущество в случае составления завещания. В то же время круг наследников по закону и очередность призвания их к наследованию в разных странах неодинаковы.

Так, французское законодательство при разделении наследников по закону с целью определения очередности призвания их к наследованию исходит из их предполагаемой близости к наследодателю.

В соответствии с этим подходом к первому разряду относятся нисходящие наследодателя (дети, внуки и т.д.). Второй разряд образуют родители наследодателя, а также его братья и сестры и их нисходящие родственники. В третий разряд включены прочие восходящие наследодателя (кроме родителей), т.е. дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка и т.д. К последнему, четвертому, разряду отнесены прочие боковые родственники (кроме братьев и сестер) до шестой степени родства, т.е. двоюродные братья и сестры, дяди, тети и т.д.

При наличии хотя бы одного из родственников предыдущего разряда, родственники всех последующих разрядов к наследованию не призываются. Внутри разряда родственник более близкой степени родства отстраняет от наследования более дальних родственников. Последнее правило применяется, однако, с учетом так называемого права представления, в силу которого права наследника, умершего ранее наследодателя, переходят к его нисходящим. Так, внуки наследодателя получают по праву представления ту долю наследства, которая причиталась бы их отцу (т.е. сыну наследодателя), если бы он не умер ранее самого наследодателя. Наследовать по праву представления могут лишь прямые нисходящие наследодателя, а также нисходящие его братьев и сестер.

Наследственное имущество может быть разделено поровну между наследниками по отцовской и материнской линиям в том случае, если у наследодателя нет нисходящих родственников. Такая ситуация имеет место в том случае, если после смерти наследодателя будут живы один из его родителей и восходящий по другой линии (например, отец и бабушка по материнской линии), а также если к наследованию призываются родственники третьего и четвертого разрядов из разных линий (например, двоюродные братья по отцовской и троюродные по материнской линиям).

По общему правилу все наследники (нисходящие) одинаковой степени родства наследуют в равных долях. В случаях, когда наследственное имущество делится между отцовской и материнской линиями, внутри каждой из них призываемые к наследованию родственники также получают равные доли. Если к наследованию призываются родители, а также братья и сестры наследодателя, то каждый из родителей (даже если другого нет в живых) имеет право на 1/4 имущества, остальное делится поровну между братьями и сестрами.

Переживший супруг во Франции не включен формально ни в один из разрядов наследников. Супруг наследодателя наследует перед наследниками четвертого разряда, отстраняя их от наследования и приобретая имущество в полную собственность. Если имеются наследники более высокого разряда лишь в одной из линий (отцовской или материнской), то переживший супруг приобретает право собственности на 1/2 имущества. В других случаях он получает только узуфрукт на часть имущества (на 1/4 — при наличии наследников первого разряда, на 1/2 — во всех остальных случаях). При этом наследники могут требовать превращения узуфрукта в пожизненную ренту.

Существенные отличия имеет законодательный порядок определения очередности призвания к наследованию по закону по так называемой системе «парантелл». Такой принцип используется в наследственном праве, в частности, Германии и Швейцарии.

Парантелла представляет собой группу кровных родственников, образуемую общим предком и его нисходящими. Таким образом, первая парантелла включает самого наследодателя и его нисходящих, вторая — родителей наследодателя и их нисходящих, третья — дедушку и бабушку (по отцовской и материнской линиям) и их нисходящих, четвертая — прадедушек и прабабушек и их нисходящих и т.д.

К наследованию родственники призываются по парантеллам, и наследниками первой очереди являются, таким образом, нисходящие наследодателя. Во вторую очередь наследуют родственники, входящие во вторую парантеллу и т.д.

Наследники предшествующей парантеллы отстраняют от наследования всех наследников, входящих в последующие парантеллы.

Распределение наследственного имущества внутри парантеллы таково: между наследниками, входящими в первую парантеллу, имущество делится поровну между детьми наследодателя. Все остальные нисходящие наследуют по праву представления, как и во Франции.

Между наследниками внутри второй парантеллы имущество делится поровну между родителями наследодателя; если одного из них нет в живых, то его доля переходит к нисходящим по праву представления, а при их отсутствии — к оставшемуся в живых родителю.

Наследники третьей и последующих парантелл делят наследство по следующим правилам: восходящие имеют преимущество перед нисходящими и отстраняют их от наследования; имущество делится поровну между отцовской и материнской линиями; при отсутствии родственников в одной линии все имущество распределяется внутри другой; нисходящие наследуют по праву представления.

В некоторых странах число парантелл, призываемых к наследованию, ограничено. Так, в Швейцарии круг наследников по закону ограничен первыми тремя парантеллами. Родственники, входящие в состав четвертой парантеллы (прадедушки, прабабушки и их нисходящие), получают лишь узуфрукт на имущество наследодателя (ст. 460 ШГК). Право собственности на имущество в этом случае переходит к государству.

В Германии же число парантелл, призываемых к наследованию, не ограничивается, в результате чего наследниками по закону могут стать самые дальние родственники.

В Германии и Швейцарии переживший супруг наследодателя, не входя ни в одну из парантелл, наследует наряду с родственниками, входящими в состав первых трех парантелл, отстраняя от наследования всех остальных (а в ФРГ — также нисходящих дедушку и бабушку).

В том случае если переживший супруг призывается к наследованию вместе с первой парантеллой, то он имеет право на четверть имущества; со второй парантеллой — на половину в ФРГ и на четверть в Швейцарии; с третьей парантеллой — на половину имущества. В Швейцарии переживший супруг может выбрать между правом собственности на указанную часть имущества и узуфруктом на имущество в большем размере. Узуфрукт может быть превращен в пожизненную ренту.

Европейские страны знают и институт выморочного имущества, когда при отсутствии наследников или в случае их отказа от наследства имущество наследодателя переходит к государству.

Правовая природа выморочного имущества при этом различна.

Так, по французскому закону имущество наследодателя, не оставившего наследников, рассматривается как выморочное и переходит к государству без каких-либо обременении, как любое другое бесхозяйное имущество (см., например, ст. 539, 768 ФГК).

В противоположность этому в Германии и Швейцарии государство при приобретении выморочного имущества рассматривается в этом случае в качестве наследника по закону и приобретает вследствие этого не только права, но и обязанности наследодателя (§ 1936 ГГУ; ст. 466 ШГК).

Институт принятия наследства в странах континентальной правовой системы конструируется исходя из того, что переход совокупности прав и обязанностей наследодателя к наследникам осуществляется в момент смерти наследодателя и, как правило, не требует совершения каких-либо действий, направленных на принятие наследства. Это относится к наследованию как по закону, так и по завещанию.

Так, в Германии и Швейцарии принцип автоматического перехода прав и обязанностей наследодателя с момента его смерти действует без каких-либо ограничений. Наследник также имеет право отказаться от наследства в течение определенного срока. Принятие наследства исключает возможность последующего отказа.

Во Франции наследники по закону и универсальные легатарии с момента смерти наследодателя автоматически становятся собственниками наследственного имущества без специального постановления судебных органов. С этого же момента кредиторы наследодателя вправе предъявлять к ним требования. Однако универсальные легатарии, назначенные в собственноручном или тайном завещании, могут вступить во владение лишь на основании судебного постановления. Легатарии по универсальному титулу и сингулярные также для осуществления своих прав должны обратиться с требованием к наследникам по закону, наследникам «резерва» или универсальным легатариям.

Французское законодательство предоставляет наследнику возможность отказа от наследства, однако такой отказ не презюмируется (ст. 784 ФГК). Право на отказ реализуется посредством формального заявления (регистрируемого в канцелярии суда), которое может быть сделано в течение максимального срока давности (30 лет).

Наследник рассматривается как продолжатель личности умершего, в результате чего он должен нести ответственность по долгам последнего без ограничений, даже за пределами актива наследственного имущества (ultra vires successionis). Вместе с тем при определенных условиях допускается возможность ограничения ответственности наследников.

Во Франции наследник может ограничить свою ответственность по долгам наследодателя путем принятия наследства с условием составления описи имущества (ст. 802 ФГК). В этом случае он отвечает в пределах актива наследственной массы (ст. 802 ФГК). В ФРГ ограничение ответственности наследника может быть достигнуто путем установления так называемого управления наследством либо путем открытия конкурса (§ 1975 ГГУ).

В Швейцарии способами ограничения ответственности наследника являются составление описи наследственного имущества (ст. 580—593 ШГК), как во Франции, а также проведение официальной ликвидации, в результате которой после погашения долгов остаток имущества передается наследникам (ст. 593—597 ШГК). Ответственность нескольких должников по французскому праву является долевой, по праву ФРГ и Швейцарии, как правило, солидарной [7] .

  • [1] Подробнее см.: Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Наследственное право и процесс в Российской Федерации : учебник. М.: Эксмо, 2004.
  • [2] Наследственное право / Б. А. Булаевский [и др.] ; под ред. К. Б. Ярошенко. М. : Волтерс Клувер, 2005.
  • [3] Подробнее см.: Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Указ. соч.
  • [4] См.: Наследственное право / Б. А. Булаевский [и др.] ; под ред. К. Б. Ярошенко. М.: Волтерс Клувер, 2005.
  • [5] Подробнее см.: Гущин В. В. Дмитриев Ю. А. Указ. соч.
  • [6] См.: Булаевский Б. А. [и др.]. Указ. соч.
  • [7] Подробнее см.: Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Указ. соч.; Булаевский Б. А. [и др.]. Указ. соч.